СТАТЬИ
Среди современных дискуссий в области интеллектуального права нетрадиционные товарные знаки (такие, как звуки, запахи, вкусы, формы и голограммы) представляют собой уникальную проблему. Как и у традиционных товарных знаков, их основная функция заключается в том, чтобы отличать товары или услуги одного предпринимателя от товаров или услуг другого. Например, потребители часто ассоциируют характерную форму бутылки Coca-Cola с самим напитком, а очень популярный звук «Tudum» компании Netflix — с идентичностью бренда. Такие товарные знаки помогают компаниям повысить узнаваемость своего бренда за счет уникальной сенсорной памяти. Цель данной статьи — критически изучить правовое признание, регистрацию и защиту нетрадиционных товарных знаков в соответствии с индийским правом, уделяя особое внимание как юридическим, так и практическим трудностям путем анализа различных примеров таких знаков. В ходе исследования была проанализирована обширная судебная практика, чтобы подробно описать сферу нарушения прав на эти знаки и возможные способы их защиты. Кроме того, в данной статье подчеркивается, что глубокое понимание важной роли нетрадиционных товарных знаков имеет решающее значение для формирования современной системы интеллектуальных прав. Размышления автора о специфических проблемах нетрадиционных средств индивидуализации товара раскрывают идеи и возможности, которые могут представлять ценность как для теории, так и бизнеса. Отсутствие единых стандтартов, а также необходимость визуального представления зачастую усложняют задачу установления уникальности товарного знака или доказывания факта нарушения.
Статья проводит комплексный сравнительно-правовой анализ уголовной политики в сфере конфискации криптовалюты в России, Европейском cоюзе и США. Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом преступлений с использованием криптоактивов (отмывание денег, киберпреступления, наркоторговля) и отсутствием в России эффективных механизмов их окончательной конфискации и реализации, что нивелирует усилия правоохранительных органов. Авторы ставили цель выявить эффективные модели конфискации криптовалюты на основе сопоставления законодательства и практики ведущих юрисдикций и разработать рекомендации для совершенствования российского правового поля. Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Были рассмотрены российские и зарубежные нормативно-правовых акты, такие как УПК РФ, Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 3 апреля 2014 г. 2014/42/ЕС, Закон США о комплексной борьбе с преступностью 1984 г., судебная практика РФ и США, а также доктринальные источники. В результате выявлено следующее: 1) США обладают наиболее развитой системой, где Служба маршалов активно использует частные биржи для конвертации конфискованных активов; 2) ЕС создал прочные правовые рамки (5/6AMLD, Директива 2014/42/ЕС), но реализация варьируется между странами-членами, сочетая государственное хранение и аутсорсинг продаж через лицензированные платформы; 3) в РФ, несмотря на практику изъятия и ареста криптоактивов и законодательные инициативы, отсутствует ключевое звено — механизм их легальной конфискации и реализации, что делает судебные решения неисполнимыми. Был сделан вывод, что для преодоления отставания России необходимы срочное законодательное закрепление криптовалюты как имущества для целей конфискации в УПК РФ, наделение ФССП России полномочиями по продаже через лицензированные платформы и развитие экспертного потенциала. Исследование вносит вклад в теорию, детализируя технические аспекты конфискации в ЕС и США, и предлагает конкретные пути модернизации уголовной политики РФ.
До пандемии COVID-19 проблема цифровизации административного судопроизводства не была острой, но в дальнейшем вышла на первый план, и были приняты специальные изменения. Вместе с тем законодательство об административном судопроизводстве стоит особняком в сравнении с иными процессуальными кодексами: допуск к дистанционному участию (веб-конференции), помимо технической возможности, связан еще с оценкой судом целесообразности такого взаимодействия. Другим значимым аспектом цифровизации выступает применение искусственного интеллекта, вопрос использования которого все еще не решен в соотношении с действующими процессуальными нормами. Целью исследования выступает оценка законодательного регулирования и практическая реализация цифровой трансформации административного судопроизводства в России. Для получения обоснованных данных важно сравнение с зарубежными государствами, где цифровизация происходит параллельно, но уже есть признанные успехи в цифровизации. Таким примером выступает Франция. На основе сравнительно-правового метода установлен понятийный аппарат, оценено правовое регулирование и подобраны варианты решения возникающих проблем. В России КАС РФ устанавливает дополнительные условия использования веб-конференции, но ни сам закон, ни судебная практика не выработали критериев для категорий дел, где возможно только личное присутствие. Иными словами, это создает условия для нарушения права на судебную защиту, так как произвольно ограничивает права. Кроме того, если нет одобрения на дистанционное участие, то лица, участвующие в деле, остаются со «старым» набором возможностей. Они лишаются многих преимуществ удаленного доступа, которые могли бы сократить материальные и временны́ е издержки. Во Франции такой проблемы нет, поскольку в законе изначально заложена идея реального сокращения затрат. Наряду с этим интересен зарубежный опыт в применении искусственного интеллекта, потому что в отечественном законе надлежащим образом не урегулирован этот вопрос. Несмотря на то что в России давно размещаются в открытом доступе судебные решения, пока в России нет широкого рынка услуг, связанных с предиктивным правосудием, в отличие от Франции. При этом важно уже сейчас осуществлять внедрение искусственного интеллекта так, чтобы оно не приводило к приватизации функции отправления правосудия частными компаниями. В противном случае как минимум нарушаются принципы независимости и беспристрастности, то есть нивелируются конституционные гарантии.
Компьютерные игры стали неотъемлемой частью досуга миллионов людей во всем мире. При этом стремление игроков к конкурентному преимуществу и желание получить быстрый результат нередко приводят к использованию читов — программных средств, позволяющих нечестным путем добиваться побед. Распространение читов подрывает принципы честной игры, создает неравные условия для пользователей. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению игровой аудитории и, как следствие, влечет убытки издателей. Кроме этого, зачастую читы посягают на исключительные права правообладателей. В связи с этим возрастает необходимость изучения правовой проблематики читов, особенно в контексте защиты авторских прав правообладателей видеоигр. Цель исследования — охарактеризовать с позиции права читы и технологии противодействия читам (античит), определить их взаимосвязь с нормативными актами в сфере авторского права, а также пользовательскими соглашениями, установить вид ответственности создателей читов, а также выявить, всегда ли читы недопустимы с точки зрения закона. Для достижения поставленной цели были применены такие специально-юридические методы, как формально-юридический (в частности, при анализе объема авторско-правовой охраны видеоигр и при рассуждениях о том, насколько те или иные нормы могут охватывать читы) и сравнительно-правовой (в особенности при сравнении норм, посвященных техническим средствам защиты авторских прав, объему авторско-правовой охраны видеоигр и т. д.). В результате исследования было предложено несколько квалификаций читов (уголовно- и гражданско-правовая), был сделан вывод о том, что большинство современных читов нарушают исключительные права авторов видеоигр и условия пользовательских соглашений. В связи с этим растет востребованность технологий противодействия читам, которые зачастую по сути являются техническими средствами защиты авторских прав, и в некоторых юрисдикциях за сам факт их обхода может следовать ответственность.
Что можно считать использованием в авторском праве? Охватывает ли исключительное право правообладателя любое взаимодействие с объектом? Настоящая статья посвящена исследованию правовых аспектов обучения искусственного интеллекта (ИИ) на объектах авторских и смежных прав. Целью исследования является комплексный правовой анализ обучения ИИ на охраняемых объектах авторского и смежного права с позиций российского и зарубежного законодательства, в первую очередь через толкование понятий «использование», «воспроизведение» и юридическую квалификацию таких действий, как интеллектуальный анализ данных (text and data mining). В статье также анализируются исключения и ограничения, предусмотренные правом ЕС, США и Японии и демонстрирующие различные модели правового баланса между интересами разработчиков ИИ и правообладателей. Методологически работа основывается на междисциплинарном подходе, сочетающем техническое описание алгоритмов обучения нейросетей с догматическим и сравнительно-правовым исследованием подходов к обучению ИИ и интеллектуальному анализу данных в разных странах. При этом при подготовке статьи для редактуры, корректуры и повышения ясности текста был использован ChatGPT1, однако все мысли, идеи, примеры и выводы являются чистым результатом работы автора и не сгенерированы. Также рассматриваются политико-правовые аргументы за и против свободного обучения ИИ на объектах авторского права. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что процесс обучения ИИ сам по себе не является использованием произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ, поскольку не связан с воспроизведением охраняемой формы произведения и не приводит к непосредственному восприятию произведения человеком или его функциональной эксплуатации («впечатляющее использование»). При этом в правопорядке целесообразно предусмотреть исключения, позволяющие создавать временные копии произведений без согласия правообладателя, если это необходимо для интеллектуального анализа данных. Также важно установить механизмы, которые сделали бы возможным использование закрытых для обучения данных без необходимости вести переговоры с каждым правообладателем. Исключением будет ситуация обучения на базах данных, которые специально были собраны, подготовлены и обработаны правообладателями для целей обучения ИИ.
ЗАМЕТКИ
Современное состояние общества требует развития информационных технологий и качественной цифровизации различных сфер жизни общества. Во всем мире уже признается важность и необходимость планомерной и эффективной поддержки разработчиков различных форм инновационных технологий: создаются различные меры поддержки инновационных компаний. Зарубежные страны активно поддерживают создание венчурных фондов. Настоящая статья на материалах статистических данных последних лет анализирует основные проблемы и выявляет ключевые недостатки правового регулирования венчурного инвестирования в Российской Федерации. Авторы намечают пути решения этих проблем, а именно: реформа законодательства о венчурном инвестировании, предоставление реальных гарантий и льгот инвесторам с целью создания благоприятного инвестиционного климата.